Вы здесь:
Войти
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Поиск
Страшные преступления влекут за собой страшные последствия.
 
А. И. Герцен
Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: Пред. 1 2
Судебная практика: мансарды, чердаки, подвалы...
 
Речь Г.В. Мариничева перед Судебной коллегией Верховного Суда РФ от 25.12.2000

Уважаемые члены Судебной коллегии,

суд вынес правильное решение и признал недействительными незаконные распоряжения губернатора.

Из всех нормативных актов, представленных суду, наивысшую юридическую силу имеет Гражданский Кодекс. Поэтому суд правильно руководствовался в первую очередь Гражданским Кодексом, исходя из того, что все законы, на которые ссылается представитель губернатора, а тем более распоряжения должны соответствовать Кодексу.

А в Кодексе сказано, что общие помещения дома принадлежат собственникам квартир и переход доли в праве на эти помещения отдельно от квартиры не допускается.

Таковы требования закона. Распоряжения губернатора нарушают эти требования, поэтому суд правильно признал их недействительными.

Доводы жалобы о том, что долевая собственность может быть только в кондоминиумах, необоснованы.

В Гражданском Кодексе говорится о многоквартирных домах. Там ничего не сказано о том, что общие помещения принадлежат гражданам исключительно в кондоминиумах, как это утверждает губернатор. Почему же статья, в которой прямо указывается на многоквартирный дом, должна действовать лишь в отношении кондоминиумов? Такого ограничения не предусмотрено действующим законодательством. В любом многоквартирном доме общие помещения принадлежат собственникам квартир. Причем, это не толкование закона, это даже не следует из закона, это прямо написано в его тексте.

Более того, 289 статья ГК определяет, что такое квартира как объект права собственности. В нее неизбежно входит доля в праве на общее имущество. А говорить, что и эта статья предназначена лишь для кондоминиумов, вообще нет ни малейших оснований. Разве квартиры находятся лишь в кондоминиумах? В любом доме гражданам принадлежат именно квартиры, а что такое квартира, указано в 289 статье: это помещение и неразрывно связанная с ним доля в праве на общее имущество. В жалобе статья 289 истолкована неправильно. В статье не сказано, что доля в праве на общее имущество принадлежит собственнику наряду с квартирой. Она принадлежит ему наряду с помещением, занимаемым под квартиру. Законодатель делает различие между этими понятиями, исходя из того, что в понятие квартиры входит помещение и доля в праве на общее имущество. Это подтверждается и названием 289 статьи: «квартира как объект права собственности».

Если следовать доводам жалобы, то придется признать, что квартира – это только пространство между стенами, верхним и нижним перекрытиями. Ведь губернатор утверждает, что все эти перекрытия принадлежат не собственникам квартир, а государству. Тогда получается, что гражданам принадлежит только пространство (воздух) – вот что, оказывается, является недвижимостью. С воздухом, что ли, совершаются сделки? Воздух, что ли, регистрируется в государственном реестре?

Суд обоснованно отверг подобные доводы губернатора и вынес решение, руководствуясь текстом и смыслом закона. Общие помещения дома (лестницы, чердаки и иные объекты) не имеют самостоятельного предназначения. Они предназначены для обслуживания квартир, являются принадлежностью этих квартир и, соответственно, принадлежат собственникам квартир дома уже в силу общих положений ГК. А в данном случае это закреплено еще и специальными нормами: статьями 289 и 290 ГК. Все эти правила введены для того, чтобы не было следующей ситуации: все квартиры находятся в собственности граждан, а государство остается собственником лестниц и чердаков. На каком основании, если у государства в доме нет ни одной квартиры? Почему государству должны принадлежать вещи, не имеющие самостоятельного предназначения?

Смысл положений Гражданского Кодекса – закрепить общие помещения за собственниками квартир, для обслуживания которых и предназначены эти общие помещения.

Допускаем, что есть некоторые противоречия в законодательстве, которые позволяют неоднозначно толковать вопрос долевой собственности на общее имущество. Но при разрешении этих противоречий необходимо руководствоваться актом более высокой юридической силы. Таким актом является Гражданский Кодекс. А Гражданский Кодекс конкретно регулирует этот вопрос. Причем никак нельзя полагать, что им установлено лишь абстрактное право – в 289 статье говорится, что собственнику квартиры принадлежит доля в праве на общее имущество. Не случайно глагол употреблен в совершенном виде; никаких дополнительных условий для возникновения права не требуется, – оно уже есть у собственников квартир.

Суд вынес правильное решение и признал недействительными противоречащие Гражданскому Кодексу распоряжения губернатора. Поэтому просим решение Санкт-Петербургского городского суда оставить без изменений, кассационную жалобу губернатора – без удовлетворения.
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
 
Речь Ю.В. Петрова перед Судебной коллегией Верховного Суда РФ от 25.12.2000

Уважаемые члены Судебной коллегии,

суд вынес правильное решение. Кассационная жалоба губернатора не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Представитель губернатора утверждает, что у собственников квартир нет права на общее имущество дома, так как оно не зарегистрировано. По его мнению, собственником общего имущества дома можно стать только после регистрации кондоминиума.

Эти утверждения несостоятельны по следующим основаниям.

Закон о товариществах собственников жилья никак не связывает регистрацию кондоминиума с регистрацией прав на недвижимость. В статье 14 сделана отсылка, что права на недвижимое имущество в кондоминиуме регистрируется в соответствии с действующим законодательством. А действующим законодательством установлено следующее.

В статье 23 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость установлено: регистрация права на жилое помещение одновременно является регистрацией неразрывно связанного с ним права на общее имущество дома.

Таким образом, регистрация кондоминиума никак не влияет на права на квартиры. Они как были зарегистрированы, так и остаются таковыми. Никакой «перерегистрации» прав при создании кондоминиума не происходит (законом это не предусмотрено).

А поскольку это так, то в той же статье 23 Закона о регистрации и определен момент возникновения права на общее имущество – это момент регистрации права на квартиру. Эти права неразрывно связаны. Именно поэтому право на общее имущество отдельно как таковое не регистрируется.

В силу прямого указания Закона о регистрации право на общее имущество считается зарегистрированным и, соответственно, возникшим одновременно с правом на квартиру в доме, независимо от того, входил ли дом в момент приобретения квартиры в состав кондоминиума или нет.

Губернатор также утверждает, что положения ГК не подлежат применению, так как Законом о приватизации предусмотрено, что граждане являются совладельцами либо пользователями общих помещений. При этом, согласно статье 217 ГК Закон о приватизации должен иметь приоритет.

И этот аргумент губернатора неоснователен.

Согласно статье 217 ГК положения Кодекса, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации установлено иное.

Статья 3 Закона о приватизации, на которую ссылается губернатор, не регулирует порядка приобретения права собственности: она вообще исключает возможность его возникновения у граждан. Под порядком приобретения права собственности никак нельзя понимать его замену на совладение либо пользование.

Поэтому суд пришел к правильному выводу, что Закон о приватизации регулирует отношения, не предусмотренные статьей 217 ГК, и, соответственно, в этой части применяться не должен.

Представитель губернатора также утверждает, что положения ГК не распространяются на чердаки, так как чердак согласно Строительным Нормам и Правилам – не помещение, а пространство.

И этот аргумент неоснователен.

То, что чердак в СНиПах определен как пространство, не должно исключать его из общего имущества. Минстрой РФ не имеет права определять правовой режим имущества. Кроме того, СНиП приняты в 1989 году. В них указано, что они применяются только при проектировании жилых домов. Поэтому суд правильно руководствовался более поздними актами.

Кроме того, законодательство других субъектов РФ правильно включает чердак в общее имущество. В объяснениях мы сослались на соответствующий Закон города Москвы. Да к тому же, даже из названия обжалованного распоряжения № 128-р следует, что происходит реконструкция чердака, а не использование некоего пространства (воздуха). Кроме того, согласно пункту 2.3 распоряжения № 128-р право собственности возникает на объект инвестиций, а не на новую вещь.

Суд вынес правильное решение, так как распоряжения незаконны и нарушают права граждан. Поэтому просим решение оставить без изменения, кассационную жалобу губернатора – без удовлетворения.
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
 
Пока городские власти составляют реестр самостроев, петербургские депутаты пытаются пресечь незаконное строительство на начальном этапе. Соответствующие поправки в городской Закон «О градостроительной деятельности» ожидают третье чтение. Если документ будет принят, выявлять незаконные стройки станет проще и быстрее.

--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
 
Подвальные помещения многоквартирного дома: правовой режим

16.06.11

Статус подвалов по прежнему беспокоит собственников помещений многоквартирных домов (МКД). Казалось бы, вопрос признания права общей долевой собственности на «техническое подполье» (так иногда называют подвалы) уже решен на уровне Конституционного суда (Определение от 19.05.2009 № 489 О-О).

Однако практика показала, что далеко не во всех многоквартирных домах подвальные помещения подлежат включению в состав общего имущества. В данной статье речь пойдет о том, как определить назначение подвального помещения и его правовой режим.

Помещения МКД и возможные правовые режимы

Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в МКД на праве общей долевой собственности принадлежат общие помещения, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Статья 36 ЖК РФ дает более полное представление о том, что относится к общим помещениям дома.

Согласно данной норме собственникам помещений в МКД принадлежат на праве общей долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).

Из указанных норм следует, что помещение, относящееся к общему имуществу, не может являться частью квартиры или иного помещения, находящегося в индивидуальной собственности, а в общей собственности не может находиться часть помещения, не обособленная от помещения, принадлежащего единоличному собственнику. В свою очередь, на помещение как объект права может распространяться правовой режим:

–общего имущества в МКД, и тогда участниками общей соб-
ственности являются все собственники помещений в доме с размером доли каждого пропорционально площади принадлежащего каждому собственнику помещения;
–самостоятельного имущества, находящегося в единоличной или общей собственности, но по основаниям, не связанным с целевым назначением имущества как вспомогательного и обслуживающего другие помещения.

Разъяснения Конституционного суда

Как указано в Определении КС РФ от 19.05.2009 № 489 О-О, помещения, не являющиеся частями квартир, относятся к общему имуществу собственников помещений в МКД (в том числе), если внутри них расположено оборудование, предназначенное для обслуживания нужд владельцев помещений. Такие помещения самостоятельного назначения не имеют, они, как и расположенное в них оборудование, предназначены для обслуживания нескольких или всех помещений дома.

Вместе с тем судьи отметили, что, кроме нежилых помещений, относящихся к общему имуществу, в МКД могут иметься иные нежилые помещения, предназначенные для самостоятельного использования.

Такие помещения являются недвижимыми вещами – самостоятельными объектами гражданских прав. Их правовой режим отличается от правового режима помещений, установленного ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ. Забегая вперед, отметим, что в домах советской постройки (и старше) отличить нежилое помещение, наделенное исключительно обслуживающей функцией, от нежилого помещения самостоятельного назначения не так просто. Решение данного вопроса требует учета фактических обстоятельств и входит в компетенцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции. На это неоднократно обращал внимание Конституционный суд (см. определения от 24.02.2011 № 137 О-О, от 16.12.2010 № 1587 О-О, от 17.06.2010 № 814 О-О, от 22.04.2010 № 472 О-О и т. д.).

Арбитражная практика, складывающаяся на протяжении почти двух лет с момента вынесения КС РФ Определения № 489 О-О, к удивлению собственников помещений в МКД и их представителей, показала, что подвальные помещения, исторически предназначенные под обувные мастерские, аптеки и другие организации и учреждения, на первый взгляд, ничем не отличающиеся от таких же подвальных помещений, не занятых аналогичными объектами, в большинстве своем к общему имуществу домов не относятся. В новостройках, напротив, правовой режим подвальных помещений более прозрачен и чаще всего определяется арбитрами в качестве общей долевой собственности.

Позиция Президиума ВАС

Подвальное помещение дома не является техническим по определению

Первую крупную неудачу ТСЖ, представляющее интересы части собственников помещений в МКД по вопросу признания подвального помещения общим имуществом, потерпело в конце 2009 года.

Постановлением Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 № 12537/09 все судебные акты, принятые ранее в пользу товарищества, были отменены, а дело о признании права общей долевой собственности на спорное подвальное помещение, сформированное на площади бывших квартир и десятилетиями используемое в качестве самостоятельного объекта недвижимости (для размещения различных учреждений), было направлено на новое рассмотрение. Мотивами для принятия такого решения послужили следующие обстоятельства.

Ключевой момент:

Автоматически право общей долевой собственности возникает только на технические подвалы, а не на любые подвальные помещения дома.
В силу прямого указания ст. 36 ЖК РФ право общей долевой собственности домовладельцев возникает не на любую подвальную часть жилого дома, а лишь на технические подвалы. Квалификацию подвала в качестве технического помещения предопределяет, например, необходимость постоянного открытого доступа к размещенному в нем оборудованию.

Само по себе наличие инженерных коммуникаций и оборудования в подвале или соответствующей его части не дает достаточных оснований считать этот объект недвижимости техническим подвалом и, как следствие, общей долевой собственностью домовладельцев. Кроме того, Президиум ВАС принял во внимание, что спорное подвальное помещение было сформировано из бывших квартир (ввиду чего сразу возник вопрос о наличии возможности доступа к коммуникациям, находящимся в указанном помещении, и необходимости такового) и использовалось как самостоятельный объект недвижимости еще до создания ТСЖ и возникновения права собственности на квартиры и комнаты у жильцов дома.

Признаки «технического подполья»

Здесь речь пойдет о положительных для собственников помещений в МКД решениях, основанных на представленной выше позиции Президиума ВАС. Так, в Постановлении ФАС СЗО от 21.03.2011 № А56-30206/2010 судьи заняли сторону регистрирующего органа, отказавшего юридическому лицу в регистрации права собственности на подвальное помещение, в котором находилась электрощитовая, относящаяся к общему имуществу дома. Несмотря на то что организация при строительстве дома выступала в качестве дольщика, в том числе финансировала строительство помещения подвала, суд указал, что за государственной регистрацией права на общее имущество дома, в частности на спорное помещение подвала, должны обратиться все участники долевой собственности.

Постановлением ФАС СКО от 20.12.2010 № А53-6270/2009 были удовлетворены притязания ТСЖ на подвальное помещение, строительство которого на этапе возведения дома финансировалось предпринимателем и которое было оформлено в собственность предпринимателя по окончании строительства. Судьи констатировали тот факт, что спорное помещение не предназначалось для размещения в нем офисов и не вводилось в эксплуатацию в таком качестве.

Экспертиза установила наличие в подвальном помещении санитарнотехнического оборудования, обслуживающего МКД, использование которого невозможно без постоянного доступа в спорное помещение. Согласно проектной документации спорное помещение было признано техническим подвалом, не имеющим самостоятельного назначения.

Ключевой момент:

Техническим признается подвал:
– спроектированный в качестве технического подвала, не имеющий самостоятельного назначения и не предназначенный для самостоятельного использования;
– оснащенный инженерными системами и узлами управления ими, для обслуживания которых необходим постоянный открытый доступ технических специалистов;
– не изолированный от инженерных систем и узлов управления ими.

Еще один пример признания права общей долевой собственности на помещение подвала, которое без согласия собственников жилых помещений дома было передано в аренду, – Постановление ФАС СКО от 10.08.2010 № А32-4632/2008.

Суд, исследовав материалы дела, в том числе план подвала жилого дома, установил, что в нем расположены магистральные трубопроводы системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, стояки, вводы трубопроводов, питающих систему отопления дома, запорная арматура и краны, трубопроводы системы канализации, и пришел к выводу: такое подвальное помещение изначально не было предназначено для самостоятельного использования. Оно должно быть отнесено к общей собственности домовладельцев.

Ну и последнее судебное решение о признании подвального помещения общей долевой собственностью, на которое хотелось бы обратить ваше внимание, – Постановление ФАС УО от 15.03.2011 № Ф09-1144/11 С6. Судьям было представлено экспертное заключение, согласно которому спорный подвал жилого дома имел:

–ввод с приборами учета системы холодного водоснабжения всех помещений первого этажа и подвала;
–ввод с приборами учета системы горячего водоснабжения и системы отопления, предназначенными для обеспечения горячей водой и теплом помещений первого этажа и подвала;
–смонтированную систему приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечивает организованный приток воздуха (и его удаление) в помещения первого этажа и подвала;
–грузовой лифт и лифтовый холл к нему для перемещения грузов между первым этажом и подвалом.

Руководствуясь полученной информацией, судьи пришли к выводу, что такой подвал использоваться самостоятельно не может. Его проектное и фактическое назначение – обслуживающее, поскольку в нем расположены все узлы управления инженерными сетями первого и подвального этажей здания, расположены в подвале, куда должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. Само помещение подвала выполняет служебную роль, имеет неразрывную связь со зданием в целом, так как не изолировано от него.

Отсутствие в подвальном помещении закольцованной системы энергоснабжения, отопления, водоснабжения и отдельных приборов учета коммунальных услуг, по мнению судей, предопределяет его вспомогательное назначение.

Из содержания приведенных выше судебных актов можно сделать вывод о том, что каждый спор относительно признания за собственниками помещений в МКД права общей долевой собственности на подвальные помещения имеет свои нюансы и свои причины для его разрешения в интересах домовладельцев. Обобщающим признаком всех рассмотренных выше дел является, во первых, то, что спорные подвальные помещения не были спроектированы или сформированы впоследствии в качестве обособленных (в том числе от коммуникаций и узлов управления) объектов, а во вторых, то, что во всех спорных подвальных помещениях кроме инженерных сетей были размещены и узлы управления ими. Заметим, что Президиум ВАС в Постановлении № 12537/09 не сделал в этом направлении никаких основополагающих выводов. Они появились позже, в другом его постановлении (от 02.03.2010 № 13391/09).

Подвальное помещение – самостоятельный объект недвижимости

В Постановлении № 13391/09 на примере подвального помещения дома дореволюционной постройки сформулированы признаки подобного помещения как самостоятельного объекта. Итак, при определении статуса подвального помещения в аналогичных многоквартирных домах нужно учитывать, что согласно п. 1 приложения 3 к Постановлению Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020 1 такие объекты государственной собственности, как жилой и нежилой фонды, первоначально относились к муниципальной собственности, собственности Москвы и Санкт-Петербурга. С момента начала реализации гражданами права на приватизацию жилья, предусмотренного Законом РСФСР от 04.07.1991 № 1541 1, жилой дом, в котором была приватизирована хотя бы одна квартира (комната), утрачивал статус объекта, находящегося исключительно в муниципальной собственности.

Поэтому правовой режим подвальных помещений, относящихся или не относящихся к общей долевой собственности нескольких собственников помещений в таких жилых домах, должен определяться именно на дату приватизации первой квартиры в доме. Право общей долевой собственности на общее имущество в таком доме (в частности, на подвал) возникло только один раз – указывает Президиум ВАС: в момент приватизации первого помещения в доме. Принятые в дальнейшем федеральные законодательные акты (включая Закон РФ от 24.12.1992 № 4218 1 «Об основах федеральной жилищной политики», Временное положение о кондоминиуме, ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ) лишь подтверждают наличие у домовладельцев уже возникшего права общей долевой собственности на общее имущество дома и уточняют его, но не порождают названное право заново.

Согласно выводам арбитров, если по состоянию на дату приватизации первой квартиры подвальные помещения жилого дома были предназначены (учтены, сформированы) для самостоятельного использования в целях, не связанных с обслуживанием жилого дома, и не использовались фактически в качестве общего имущества домовладельцами, то право общей долевой собственности домовладельцев на эти помещения не возникло. Остальные подвальные помещения, не выделенные для целей самостоятельного использования, перешли в общую долевую собственность домовладельцев как общее имущество дома.

Ключевой момент:
Самостоятельным объектом недвижимости признается подвал, спроектированный или сформированный к моменту приватизации первой квартиры в доме в качестве объекта, предназначенного для самостоятельного использования.

Данный критерий, по мнению арбитров, не противоречит утверждению о том, что помещения, в которых размещены инженерные коммуникации, априори являются общим имуществом домовладельцев. Для определения правового режима таких (обособленных) подвальных помещений не имело и не имеет значения наличие в них инженерных коммуникаций, так как они расположены в каждом подвале и сами по себе не порождают право общей долевой собственности домовладельцев на помещения, уже выделенные для самостоятельного использования, не связанные с обслуживанием жилого дома.
Нам удалось найти несколько интересных примеров применения Постановления № 13391/09 в практике федеральных арбитражных судов. Так, Постановлением ФАС СЗО от 21.03.2011 № А56-48167/2009 ТСЖ было отказано в иске к КУГИ о признании права общей долевой собственности на подвальное помещение, которое согласно справке проектно-инвентаризационного бюро зафиксировано в учетной документации с 1977 года в качестве помещения сапожной мастерской (бывшая квартира). В 2003 году этот объект был реконструирован (его площадь была уменьшена в связи с выделением в самостоятельное помещение водомерного узла), в результате чего был зарегистрирован вторичный объект недвижимости, в котором отсутствовали какие либо технические помещения (венткамеры, водомеры, щитовые, лифтовые и т. д.). Аналогичным образом разрешилась судьба вторичных объектов недвижимости (подвальных помещений) в постановлениях ФАС СЗО от 21.03.2011 № А56-36543/2009, ФАС МО от 09.12.2010 № КГ-А40/14250 10.

К сведению:
Собственники подвальных помещений, выделенных в качестве самостоятельных объектов и используемых под магазины, кафе, аптеки и т. д., обязаны наравне с другими собственниками помещений дома нести расходы по содержанию общего имущества, вне зависимости от того, пользуются ли они таким имуществом. Ведь данные помещения также являются конструктивной частью МКД (Постановление ФАС СЗО от 21.03.2011 № А56-7732/2010).

Относительно размещения в подвальных помещениях – самостоятельных объектах недвижимости – инженерных коммуникаций также есть несколько любопытных дел. В частности, в Постановлении ФАС СЗО от 18.01.2010 № А56-9227/2008 указано, что нахождение в подвальном помещении инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения и системы отопления не может служить достаточным основанием для отнесения данного помещения к вспомогательному, тем более если необходимость в постоянном использовании и техническом обслуживании расположенного в помещении оборудования для нужд других помещений дома не доказана. Аналогичные выводы сделали судьи ФАС УО в Постановлении от 12.05.2010 № Ф09-3319/10 С6 по поводу факта нахождения в подвале коммуникаций, проложенных транзитом (трубопровод центрального отопления с отопительными приборами, трубопровод холодного водоснабжения, стояки с запорным оборудованием).

Следует отметить, что на практике встречаются случаи, когда подвальные помещения, визуально выделенные в самостоятельные объекты, в действительности не сформированы должным образом в качестве таковых и поэтому подлежат передаче в общую долевую собственность домовладельцев. Подобная ситуация разбиралась Президиумом Челябинского областного суда в Постановлении от 24.11.2010 № 44 Г-99/2010. Как видно из материалов дела, подвальное помещение жилого дома, как, собственно, и все помещения данного объекта, в 1990 е годы были приняты в муниципальную собственность (согласно упомянутому выше Постановлению Верховного Совета РФ № 3020 1). Однако на тот момент подвальное помещение являлось техническим, самостоятельное использование его не было определено. Спорное помещение было реконструировано и принято в эксплуатацию как нежилое только в 2004 году, поэтому у домовладельцев были все шансы оформить его в общую долевую собственность. Данное судебное разбирательство не получило логического завершения лишь потому, что в материалы дела не было представлено документальных свидетельств того, когда произведена приватизация первой квартиры в этом жилом доме и каким на тот момент был статус спорного подвального помещения (по косвенным признакам – «технического подполья»), однако прецедент создан, что очень важно.

Подвальное помещение – самостоятельный объект недвижимости обслуживающего назначения

Использование подвальных помещений в МКД настолько разнообразно, что иногда очень сложно определить его правовой режим, в частности, в случае, когда объект обособлен и имеет самостоятельное назначение – обслуживание жилых помещений дома и близлежащих зданий (например, теплоснабжение). Такие помещения, по мнению судей ФАС УО (Постановление от 02.03.2010 № Ф09-982/10 С6), не могут находиться в общей долевой соб-
ственности. Спорное подвальное помещение с момента постройки дома использовалось для обслуживания нескольких домов. Оно изначально имело самостоятельное предназначение, являлось объектом технического учета и регистрации и не относилось к местам общего пользования одного жилого дома. В связи с этими обстоятельствами ТСЖ было отказано в иске о признании права общей долевой собственности на помещения подвала, где располагался центральный тепловой пункт, к оборудованию которого были присоединены системы теплопотребления нескольких близлежащих зданий.

Как было указано в начале статьи, подвальное помещение в зависимости от его характеристик, предназначения и т. д. может являться как общим, так и единоличным имуществом собственников помещений в МКД. При определении статуса подвала дома необходимо учесть множество факторов: особенности его проектировки, даты и нюансы проведения реконструкций и формирования вторичных объектов недвижимости, наличие коммуникаций, узлов управления и т. д. Очевидно, что в процессе установления перечисленных фактов собственникам помещений в МКД потребуется помощь экспертов и инвентаризационных служб. Но и это еще не все. Если основания для подачи в суд искового заявления о признании права общей долевой собственности на подвальное помещение будут найдены, собственникам помещений в МКД следует ответ-ственно подойти к подготовке к судебному процессу. Необходимо провести общее собрание собственников и заручиться их согласием на подачу в суд соответствующего иска, а также уполномочить товарищество (управляющую организацию, иное лицо) на представление интересов собственников при рассмотрении иска в суде.

М. Денисова
Источник: Журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»
--------
С уважением, адвокат Антон Лебедев
+7 (921) 320-0433
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 3)